广东高院发布2022年度行政诉讼白皮书168体育
168体育官方网站今日,广东省高级人民法院发布2022年度行政诉讼白皮书,并发布十大典型案例。全省法院新收各类一审行政案件数
白皮书指出,随着“放管服”改革、行政复议体制改革、四级法院审级职能定位改革试点工作的深入推进,行政审判案件类型呈现更多元、分散格局,其中涉乡镇政府执法、劳动和社会保障、自然资源、城建、公安等五类案件占比较大、达64.3%,而以省168体育、市政府作为单独被告的一审案件653件、仅占一审受理数的2.5%。行政争议实质化解取得明显成效,原告诉求通过协调调解或判决得到支持的比率达29.5%,其中以原告主动撤诉或调解结案数3592件、同比增长超10%,判决行政机关败诉4328件,行政机关一审败诉率为16.1%、低于全国平均水平。广州铁路运输两级法院设立的“广州行政争议调解中心”,运行半年来成功调解行政争议1001件、调撤率达73.8%。
白皮书显示,过去一年来,全省法院围绕服务保障重大项目建设、涉民生保护、企业投资权益、环保执法、市场监管行政处罚、行政复议等方面加大司法审查力度,依法监督和支持行政机关依法行政,一体推进行政权力监督和法治政府建设。全年共审结各类涉“三旧”改造等城建行政案件1002件,涉就业、健康、教育、环保等民生行政案件1.45万件,涉企涉商行政案件1582件。结合新行政处罚法实施,人民法院审慎依法审结涉市场监管等行政处罚案件3585件,全力维护中小微经济体合法权益,保障民众不因轻微违法而失去“生计来源”。
白皮书表明,随着行政机关执法水平的不断提升,去年全省法院裁定准予强制执行行政行为3.93万件、准予执行率为89.7%,呈现五年“五连升”态势。行政机关出庭应诉能力不断提升,2022年全省各级行政机关负责人出庭应诉13648人次、近两年来平均增幅达53.2%。
此次发布的十大典型案例涉及准确界定行政协议效力、督促行政机关履行法定职责、规范行政机关强制行为、支持行政机关依法履职、撤销行政机关违法决定、适当减轻行政处罚幅度等多个方面。
某船舶运输有限公司诉广州市番禺区海洋综合执法大队、番禺区人民政府行政处罚及行政复议案
我国实行船舶登记管理制度,船舶的登记经营人依法应对挂靠经营人实施的损害海洋生态环境的违法行为承担法律责任。
2020年6月,广州市番禺区海洋综合执法大队作出《行政处罚决定书》,认定某船舶运输有限公司名下船舶在未取得许可证的情况下,于2018年10月24日晚间实施了向珠江出海口狮子洋海域倾倒废弃物的违法行为,责令该公司立即改正违法行为,并处罚款12万元。番禺区人民政府经行政复议维持该处罚决定。该公司不服,诉至法院。
广州海事法院一审判决:驳回某船舶运输有限公司的诉讼请求。该公司不服,提出上诉。
广东省高级人民法院二审认为,某船舶运输有限公司名下的涉案船舶在未经海洋行政主管部门许可的情况下,企图逃避海洋环境监督管理,故意在内水主航道倾倒废弃物,严重违反海洋环境管理秩序,破坏了海洋生态环境,影响了内水主要航道通畅。该公司作为船舶登记经营人,依法应当对该违法行为承担法律责任。番禺区海洋综合执法大队作出被诉处罚决定,番禺区人民政府作出被诉复议决定,认定事实清楚,适用法律正确,符合法定程序。某船舶运输有限公司上诉主张涉案船舶系他人挂靠该公司经营,其不应承担法律责任,理由不成立。据此判决:驳回上诉,维持原判。
本案案发地点位于近期国家《重点海域综合治理攻坚战行动方案》确定的三大重点海域之一。法院依法支持海洋执法部门打击海上违法行为,有力维护了海洋监管秩序。本案明确了船舶的登记经营人对挂靠船舶负有管理义务,需对该船舶损害海洋生态环境的违法行为承担法律责任。该判决有利于引导船舶企业规范挂靠经营行为,积极履行海洋生态环境保护主体责任,维护我国美丽海湾建设。
行政机关签订的行政协议变相改变财政经费的支出用途,属于违反《中华人民共和国预算法》第六十三条“不得擅自改变预算支出的用途”强制性规定情形,应认定无效。
穗办〔2011〕22号《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》等规定,每个街道家庭综合服务中心每年200万元的经费,由市、区两级财政按8:2比例分担。政府购买服务经费200万元必须全部用于购买服务,不得用于设备购置、场地装修或租金等其他用途。某社会工作服务中心中标广州市从化区人民政府街口街道办事处家庭综合服务中心项目。2016年1月20日,双方签订《政府购买服务协议》,约定由社工中心运营该服务中心,以社区居民为主要服务对象,由广州市、从化区两级财政配套提供专款专用的运营资金。次日,街口街道办下属公益一类事业单位控股的某城公司作为出租人与社工中心签订《房屋租赁合同》,约定将该街道办的涉案场地出租给社工中心,每年租金为30万元,第二年租金递增10%。此后两年,社工中心在涉案场地运营服务中心,场地租金及税款大部分由该中心工作人员通过个人账户转给某城公司,再由该公司转给街口街道办。社工中心与街口街道办终止合作后提起本案行政诉讼,请求:确认涉案《房屋租赁合同》无效并返还房屋租金及利息。
2021年4月27日,广州市人民政府办公厅作出复函称,街道家庭综合服务中心的场地购买、建设、装修、租赁等费用应由区和街道统筹解决;街道在完成政府购买服务的同时,应负责统筹解决街道家庭综合服务中心的场地问题。
广州铁路运输法院一审认为,涉案《房屋租赁合同》系为了实现行政管理或公共服务目标而订立的协议,属于行政协议。街口街道办在政策文件明确要求200万经费不包括场地购买、租赁等费用,该费用应由区和街道统筹解决的情况下,通过某城公司与社工中心订立涉案《房屋租赁合同》,使本应用于家庭综合服务中心运营的经费用于支付场地租金,改变了支出用途,违反了《中华人民共和国预算法》第六十三条、第七十二条等强制性规定,应属无效,遂判决确认涉案《房屋租赁合同》无效,并判令街口街道办向社工中心返还租金及租赁税。街口街道办不服,提出上诉。
广州铁路运输中级法院二审认为,在政策文件明令禁止的情况下,街口街道办仍收取服务场地租金。社工中心作为非营利社工机构,无从支付场地租金这一较大项目的开支,由其自行解决服务场地经费必然导致其公益功能减损,甚至变相挤压年度经费的正当用途,涉案《房屋租赁合同》应认定无效。据此判决:驳回上诉,维持原判。
政府为建设家庭综合服务中心所拨付的经费,按照《中华人民共和国预算法》关于“不得擅自改变预算支出的用途”的相关规定,应当全部投入到服务居民中去。涉案行政协议的签订导致本应用于家庭综合服务中心运营的经费用于支付场地租金,改变了支出用途,违反相关法律规定。法院判决确认该行政协议无效并责令返还房屋租金,有助于引导、规范社会福利行政管理行为,依法维护广州社会公共服务事业的健康发展。
负有纠错职责的行政机关虽曾作出过阶段性答复,但明显超出合理期限仍未作出终局性处理的,属于拖延履行法定职责,行政相对人请求判令行政机关限期履职的,依法应予支持。
杨某以其四层住宅作为抵押向麦某借款,后在法院执行抵押房产时,贾某主张其系该栋房产八套房的所有人并提供了其中一本房地产证。按照两套房地产证中各自所载的地界点坐标点测绘,发现两地块为包含关系。因“一房两证”导致抵押权无法得到实现,麦某自2019年2月开始多次到深圳市不动产登记中心信访,要求核实是否错误登记。该中心于2019年8月12日答复需向土地主管部门、不动产测绘部门等进一步核查情况,并开展相关的权籍调查工作,待查明情况后再行处理。此后,该中心均未再作进一步答复,亦未对“一房两证”问题调查清楚或作出判断。麦某不服168体育,于2021年9月诉至法院,请求:判令深圳市不动产登记中心限期履行法定职责,依法确认哪一本房产证合法有效。
深圳市盐田区人民法院一审判决:深圳市不动产登记中心在六十日内查明两套房产证中的错误登记情形并予以更正,以书面形式向麦某告知。深圳市不动产登记中心不服,提出上诉。
深圳市中级人民法院二审认为,对于涉案“一房两证”问题,深圳市不动产登记中心负有查清哪套房产证能够真正代表涉案房产权利归属的法定职责。深圳市不动产登记中心虽于2019年向麦某作出过信访答复,但答复内容均称其对涉案“一房两证”情况尚在调查中168体育,需待查明情况后再行处理,并非终局性答复,且此后未再进一步答复,亦无证据证明其之后采取了进一步处理措施。现麦某要求深圳市不动产登记中心履行法定职责,查明错误登记情形并予以更正,于法有据,应予以支持。据此判决:驳回上诉,维持原判。
“有恒产者有恒心”。本案不动产登记机关拖延履行法定职责,造成相关民事法律关系的效力悬而未决,损害了不动产物权登记的公示效力,进而影响物权流转的高效安定。法院判决督促不动产登记部门依法履行职责,有利于推动行政机关依法强化产权保护,助力统一大市场建设。
行政协议依法签订后,各方当事人均应履行约定。行政机关单方变更、解除协议的,人民法院应当审查其是否基于维护国家利益、公共利益的需要,是否符合信赖保护、诚实信用等原则。
某食品公司于2010年通过司法拍卖竞得涉案四栋建筑物(商铺、住宅),相关地块用途为工业用地,自2006年起权利人多次申请变更土地用途,但因珠海市黄杨河“一河两岸”交通水利项目政策冻结了白蕉镇相关土地变更申请,一直未获解决。2013年11月22日,珠海市斗门区人民政府作出《黄杨河“一河两岸”交通、水利项目国有土地上房屋征收决定书》,确定由珠海市斗门区白蕉镇人民政府作为房屋征收实施单位,涉案地块上的建筑物位于征收范围内。2016年3月31日,斗门区政府会议纪要明确:“某食品公司相关标的物功能要按照相关职能部门认可或者按现状使用的功能进行评估。”2016年9月10日,珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局给斗门区“一河两岸”办的函件明确:“建议尊重历史情况,按商住功能评估上述用地及报建建筑。因该用地未完善转功能相关手续,建议一并核准其计补地价情况。”2017年7月14日,白蕉镇政府与某食品公司签订补偿协议,约定根据《评估报告》《登记表》对该公司的涉案地块及附属建筑物进行补偿,总金额为8870万余元,后向该公司支付部分补偿款3548万余元,在实际计算补偿款时已扣除该公司应补缴的转变土地功能的相应地价款。2019年,白蕉镇政府根据珠海市审计局的调查报告,启动自我纠错程序,重新对涉案建筑物按照工业用途进行评估,作出《行政决定书》决定收回白蕉镇政府支付给某食品公司的补偿款1370万余元。某食品公司不服,诉至法院,请求撤销该《行政决定书》。
珠海市金湾区人民法院一审判决:撤销被诉《行政决定书》。白蕉镇政府不服,提出上诉。
珠海市中级人民法院二审认为,涉案地块上建筑系依法经批准建设的,在民事案件执行程序中法院系按商铺和住宅予以评估并变卖给某食品公司,且相关地块的土地功能变更申请因政策冻结一直被搁置而未获办理。2016年斗门区政府会议纪要及斗门规划分局相关函件等均建议尊重历史情况、按现状即商住功能评估某食品公司的涉案建筑。因此,白蕉镇政府与某食品公司签订的补偿协议以按商住功能评估的价值为据确定建筑物补偿数额具有事实依据,符合客观公平的补偿原则,白蕉镇政府应履行协议约定。白蕉镇政府主张其因财政受损等公共利益有权单方变更协议,对此要综合保护相对人信赖利益、诚实信用、意思自治等基本原则进行利益衡量。涉案补偿协议的签订包含了保障黄杨河“一河两岸”交通水利项目顺利推进、促进斗门区经济和社会发展、维护社会和谐稳定等多种目的,不能简单以金钱数额的计算替代公共利益的判断,即不能仅以增加财政支出或者没有盈利为由行使行政优益权。白蕉镇政府在实施征收补偿安置工作时处于主导地位,签订协议前充分征求了相关职能部门意见并经区政府议定,完全知悉涉案建筑的历史情况,协议约定属于双方真实意思表示,且涉案补偿协议已履行逾三年,现白蕉镇政府单方作出被诉《行政决定书》,收回支付给某食品公司的部分补偿款违反诚实信用原则和协议约定的义务,损害行政相对人的信赖利益。据此判决:驳回上诉,维持原判。
虽然出于国家利益、公共利益保护的需要,行政机关在协议履行过程中享有优益权,特定情形下可以行使单方变更、解除权,但该优益权的行使应受到诚实信用、信赖保护等原则的约束。本案判决强调尊重历史和实际,切实保护相对人的信赖利益,有利于加强诚信政府建设,推动营造良好的营商环境。
在没有法律、法规或规章明确授权的情况下,行政机关的内设机构或派出机构以自己的名义对外作出行政强制行为,属于没有行政主体资格的重大且明显违法情形,该行政行为自始无效。
佛山市南海区里水镇人民政府的内设机构佛山市南海区里水镇环境保护委员会于2021年8月8日对辖区内的一个电表箱张贴了封条,并加盖了里水镇环保委的公章。某通信技术有限公司、吴某认为里水镇环保委对其电表实施查封的行为违法,遂提起本案行政诉讼,请求确认被诉查封行为无效。
佛山市顺德区人民法院一审认为,里水镇环保委属于里水镇政府的内设机构,在没有法律、法规、规章授权其行使环境违法查处职权的情况下,不具有以自己名义作出行政行为以及承担行政责任的主体资格,其作出的查封行为应为无效,遂判决确认里水镇环保委实施的涉案查封行为无效。里水镇政府不服,提出上诉。
佛山市中级人民法院二审认为,里水镇环保委作为里水镇政府的内设机构,不具有相应的行政主体资格,其以自己的名义实施的行政强制措施无效。据此判决:驳回上诉,维持原判。
职权法定是依法行政的重要原则之一。法无授权不可为,不具有行政主体资格的内设机构、派出机构等以自己名义作出的行政行为,抑或实施机关虽具有行政主体资格但明显缺乏职权依据作出的行政行为,均违反职权法定原则,属于《中华人民共和国行政诉讼法》第七十五条规定的重大且明显违法情形。本案判决严格遵循职权法定原则,确认无法律授权的行政机关内设机构以自己名义作出的行政强制行为无效,有助于推动行政机关加强对内设机构、派出机构的管理,规范行政执法行为,助力法治政府建设。
百威(中山)实业有限公司诉中山市市场监督管理局、中山市人民政府行政处理及行政复议案
企业名称若使用他人著名商标、字号,属于“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”情形,登记机关责令企业予以变更登记的,依法应予支持。
2018年10月11日,梁某某经中山市市场监督管理局核准登记设立百威(中山)实业有限公司。同年11月27日,百威(中山)公司经核准将经营范围扩大为食品生产、食品经营,并开始以委托生产的方式,生产、销售瓶装、罐装啤酒。
2020年8月24日,百威(中国)销售有限公司申请中山市场监管局依法认定百威(中山)公司的企业名称属于“不适宜的企业名称”并对此进行纠正。中山市场监管局受理后作出被诉《企业名称争议处理决定书》,认定百威(中山)公司于2018年10月11日经核准登记成立,于2018年11月27日变更经营范围,变更后的部分经营范围与原国家工商总局认定的“百威”驰名商标核定使用范围相同,百威(中山)公司在未取得百威(中国)公司授权的情况下使用“百威”字号作为企业名称,可能会对公众造成欺骗或误解,为不适宜的企业名称,应当予以纠正,遂决定责令百威(中山)公司限期到登记机关办理企业名称变更登记。中山市人民政府经复议决定维持该《企业名称争议处理决定书》。百威(中山)公司不服,诉至法院。
中山市第一人民法院一审判决:驳回百威(中山)公司的诉讼请求。百威(中山)公司不服,提出上诉。
中山市中级人民法院二审认为,经登记的市场主体名称受法律保护,具有财产性权益的属性。“百威”作为百威(中国)公司的字号,为相关公众所知悉,可以作为企业名称进行保护。依照《企业名称登记管理规定》第二十五条关于 “两个以上的企业因已登记注册的企业名称相同或者近似而发生争议时,登记主管机关依照注册在先原则处理”之规定,中山市场监管局认定“在相关经营范围内百威(中山)公司的企业名称可能对公众造成欺骗或误解”,并责令其限期向该局申请办理名称变更登记,符合法律规定。据此判决:驳回上诉,维持原判。
我国正推进知识产权强国建设,打造国际化法治化一流营商环境,平等保护各类市场主体合法权益。人民法院与行政执法机关均应全面落实依法治国原则,严格依法保护知识产权,为企业各类产权提供有力的法治保障。本案法院判决支持行政机关依法履行知识产权行政保护职责,切实维护权利人所拥有的知名商标和字号的合法权益,有助于规范企业字号“搭便车”“傍名牌”的行为。
行政机关在招商引资过程中作出的优惠政策承诺,构成合同要约,在行政相对人签订行政协议后,该承诺属于行政机关应履行的协议义务。行政机关如因公共利益需要取消或变更优惠政策的,应与协议相对方协商并按民法典的有关规定处理。
2007年,韶关市曲江区人民政府办公室作出《关于曲江煤炭总公司风采大厦停车场配套使用问题的决定》,将风采大厦交由韶关市君正拍卖行进行拍卖,该大厦后面的场地(停车场)给予竞得者无偿配套使用。某酒店公司以3700万元竞得风采大厦所有权,涉案场地(停车场)一直由其使用收益。2020年5月11日,韶关市文化广电旅游体育局因建设文化广场的需要,要求曲江区政府将风采大厦后面的场地(停车场)使用权收回。同年6月15日,韶关市曲江区公共资产管理中心向某酒店公司作出《清场通知》,决定收回涉案场地(停车场)并通知其15天内清场搬离。某酒店公司不服,诉至法院,请求:撤销《清场通知》。
韶关市武江区人民法院一审判决:驳回某酒店公司的诉讼请求。该公司不服,提起上诉。
韶关市中级人民法院二审认为,曲江区政府作出《停车场使用决定》,决定将涉案场地(停车场)给予风采大厦的竞得者无偿配套使用。某酒店公司在知悉曲江区政府作出的《停车场使用决定》后通过竞拍获得风采大厦所有权,也相应取得涉案场地(停车场)的实际使用权,该公司与曲江区政府之间就涉案场地(停车场)的使用问题已实际形成合同关系。如要收回涉案场地(停车场)的实际使用权,属于解除或变更合同相关条款的情形,应由曲江区政府作出处理后再依法收回涉案场地(停车场)。据此判决:撤销一审判决,撤销《清场通知》。
本案曲江区政府就涉案停车场免费给风采大厦竞拍者配套使用的承诺,已构成相对人竞拍风采大厦的部分合同权利义务。即使因公共利益需要收回涉案停车场,曲江区政府应依法解除相关合同并补偿相对人损失。本案法院判决撤销行政机关违法作出的《清场通知》,督促政府在招商引资等活动中依法诚信履约,助力当地法治政府、诚信政府建设,保障民营企业的合法权益,营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。
行政机关作出行政处罚时,应当充分结合违法行为人的违法情节、主观恶意、危害后果等因素,遵循过罚相当以及处罚与教育相结合等法律原则。
2021年6月,江门市新会区市场监督管理局对某饮食店经营的鱼生刺身及餐具进行抽样检验,结果显示三文鱼生和鲷鱼片大肠菌群和菌落总数不符合GB10136-2015《食品安全国家标准动物性水产制品》要求,检验结论为不合格。经现场调查核实,该饮食店销售同批次三文鱼生和鲷鱼片共计314.2元。新会区市监局发出《责令改正通知书》,该饮食店已按通知要求进行整改并提交《排查整改报告》以及进货单据等材料配合执法调查活动。同年10月15日,新会区市监局作出《行政处罚决定书》,认定该饮食店构成经营不符合安全标准食品的违法行为,决定没收违法所得314.2元及罚款5万元。该饮食店不服,诉至法院。
江门市江海区人民法院一审认为,饮食店违法情节轻微,社会危害性较小,被诉处罚幅度明显过重,遂判决变更罚款金额为1.5万元。新会区市监局不服,提出上诉。
江门市中级人民法院二审认为,饮食店有积极配合调查的行为,如实交代了违法事实,主动提供了进货、销售等相关凭证及材料,作为食品经营者也尽到了进货查验的相关义务。该饮食店在本案中实际对外销售的不符合食品安全标准食品的数量不多,且其对于两项检验项目超标的违法结果的产生不存在主观故意或者重大过失。该饮食店的涉案违法行为属于初犯,且在执法检查后已积极整改,属于纠正违法行为的积极表现。该饮食店具有上述多项符合规定可以减轻处罚的情节,新会区市监局作出罚款5万元的处罚决定,既不符合过罚相当原则,也未能综合兼顾当前地区经济发展水平等因素以及处罚与教育相结合的原则,行政处罚显有不当。据此判决:驳回上诉,维持原判。
本案裁判进一步明确了减轻处罚在行政处罚裁量中的适用问题,对违法行为人处以与其违法过错程度相适应的处罚种类和处罚幅度,才能真正实现处罚与教育相结合的执法目的。饮食店作为一家小规模经营的个体工商户,受疫情影响经营困难,法院适用变更判决调整处罚金额,既警醒了餐饮经营者“食品安全无小事”,同时又兼顾了地方经济发展状况,助力小微经济体走出困境。
行政协议签订后,双方当事人均应诚信履约。在相对人未按照约定履行义务,且相关解除条件已成就的情况下,行政机关有权行使单方解除权,确保国家利益、社会公共利益不受到损害。
2012年,某光电技术公司“先进眼视光诊疗技术装备研发及产业化创新团队”(以下简称“眼视光团队”)入选广东省第三批创新科研团队,并获广东省财政资助及东莞市财政配套资助。2014年,松山湖管委会与该公司签订合同,分5年拨付1000万元专项经费,每年通过松山湖管委会组织的项目绩效评估后,拨付上年度款项。该公司若违约造成项目工作停滞、延误或失败而不能完成项目或未达到预期目标,管委会可单方解除合同,该公司应退还已核拨的经费及利息。2014年至2017年4月1日,东莞市财政局松山湖分局已拨付600万元。
2016年,眼视光团队申请变更子项目研究内容。2017年3月6日,广东省人才工作领导小组办公室作出《复函》:此项变更为项目核心内容及关键考核指标,调整方向与用人单位主要业务存在一定差距,实地考察时,团队仍未能提出新的替代研发内容。截至中期考核,项目进度不足合同约定的15%,参考广东省科技厅等单位组织专家实地考察形成的意见,决定终止该项目,按项目进展收回广东省财政资助资金。2020年4月22日,松山湖管委会通知该公司在同年5月1日前按比例退回松山湖财政配套资金,并告知陈述、申辩权。2021年5月11日,松山湖管委会作出被诉行政处理决定:限该公司退回松山湖财政配套资金450万元。东莞市人民政府经复议维持松山湖管委会行政处理决定。该公司不服,诉至法院。
东莞市第一人民法院一审判决:驳回某光电技术公司的诉讼请求。该公司不服,提出上诉。
东莞市中级人民法院二审认为,根据省人才办所作复函,截至中期考核,该团队项目进度不足合同约定的15%,团队完成合同任务目标的可能性非常小,故涉案项目已无法实现合同约定的预期目标,该公司构成违约,松山湖管委会有权解除合同。综合考虑项目进度及已拨付款项,松山湖管委会要求该公司退款450万元,符合相关法律规定以及合同约定。东莞市人民政府复议维持松山湖管委会作出的涉案行政处理决定,并无不当。据此判决:驳回上诉,维持原判。
行政机关在履行行政协议的过程中依法享有一定的优益权,在继续履行协议将损害国家利益、社会公共利益或者行政管理目标实现,约定解除协议条件成就的情况下,行政机关履行相应告知义务后,可以单方解除协议。法院判决支持行政机关积极履责、依法行使行政优益权,保障财政资助资金的使用安全和质效。
对部分超规划许可的违法建筑,行政机关应当区分合法面积与违法面积,按照过罚相当原则,区分处理。对超出许可的部分,可以依法责令拆除,无法拆除的,可以没收建筑物实物或者违法收入;对未超出许可的部分,不应与超出部分一并没收处罚。
2016年8月15日,惠州市住房和城乡规划建设局向某房地产公司核发了某豪庭D栋《建设工程规划许可证》,许可建设规模为地下2层、地上19层,总建筑面积27810㎡。2016年12月6日,惠州市城乡管理和综合执法局发现该公司未按照《建设工程规划许可证》进行建设,遂立案调查。经过听证,2018年8月31日,惠州市城管执法局作出涉案行政处罚决定,认定某豪庭D栋批准建设规模为地下2层、地上19层,建筑面积27810㎡,但实际超建12层(第20至31层),超建建筑面积11923.2㎡,总建筑面积39733.2㎡,根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定,决定没收已销售备案建筑面积为14918.69㎡的销售金额人民币185583365元、没收剩余建筑面积为24814.51㎡的建筑物实物。某房地产公司不服,诉至法院。
惠州市中级人民法院一审判决:驳回某房地产公司的诉讼请求。该公司不服,提起上诉。
广东省高级人民法院二审认为,某豪庭D栋超建第20层至31层11923.2平方米,占《建设工程规划许可证》允许建设面积27810平方米的42.9%,明显超出合理误差范围,属于无法采取改正措施消除影响的情形。但违法收入应指的是违法建设面积的收入,不应包含合法建设面积的收入。某豪庭D栋第20层以下(不含20层)房屋属于合法建筑,相关已售部分的收入及未售部分的实物均不能没收。惠州市城管执法局辩称第20层以下房屋相当于第20层至31层房屋的作案工具,应一并没收,欠缺法律依据。据此判决:撤销一审判决,撤销被诉行政处罚决定,由惠州市城管执法局重作。
惠州市城管执法局向最高人民法院提出再审申请。最高人民法院经审查,裁定驳回其再审申请。
对部分超规划许可违法建筑是整体处罚还是区分处理,实务中存在一定争议。本案二审判决遵循行政处罚法的过罚相当原则和比例原则,明确对商品房开发中的超规划许可建设行为,行政机关应当依法对合法财产与违法财产作区分处理,准确追究开发商相应的违法责任。二审判决有助于规范行政机关依法查处此类违法建设行为,促进当地营造法治化营商环境,具有一定的参照作用和典型意义。